A. 想问问大家从网上下载的源代码,修改后是否侵权
如果你是复制人家网站的源代码,但是不是照抄的,里面有些是自己修改的,也就是不是全部照搬,里面有自己的技术,那就不是侵权了
如果是人家网站上的特效或是其它的一些代码,如果没有声明,那你照抄也没事,如果有声明的话那就不行了,要用就得征得所有者的授权,不然有时连犯了法也不知是为什么
B. 我在 csdn 付费下载的 源码商用 会 涉嫌侵权吗
这就搞笑了,授权要看源码是不是csdn上传人的,如果他都是侵权的,你这自然也是侵权的。
如果是csdn上传人的,还需要看商用许可说明。
C. 改源码算侵权吗
算侵权。
此类情况占侵犯商业秘密案件的80%。侵权人往往认为,只要对源代码修改后使用就不构成侵权,但构成侵犯商业秘密并不要求完全相同,核心内容相同也是侵权。
软件版权的保护级别
1) 原版软件(普通保护)
2) 共享软件
A、共享软件是一种免费分发的定期限试用软件。
⑴ 共享软件的主要分发途径
① 通过展销会分发
② 通过公告牌网页分发
③ 从一个试用者传给另一试用者
⑵ 共享软件的内容
共享软件具有全部或部分功能;源程序代码通常不包括在共享软件程序中。
B、共享软件的保护规定
⑴ 定期限免费试用
共享软件通常包括一个"简介"(reaadme)文件或开放式菜单表明这个软件是共享软件以及一份如何、向何地汇款的声明。在声明中约定的期限内,用户可以免费试用共享软件。
⑵ 试用到期后购买使用权或停用
有些共享软件在试用期结束后自动锁住软件功能;另一些则未加过期锁保护。不论如何,试用期后继续"试用"便侵犯了版权所有者的权益。
⑶ 仅限试用
① 在试用期间(未购得版权所有者许可),对共享软件开发新的应用是非法的。
② 许多电脑书附有共享软件盘,这只是共享软件分配体系的一部分,购买书并不等于购买了所附的共享软件。
⑷ 禁止牟利分发
试用者不得通过复制、分发共享软件进行牟利。
3) 免费软件
A、免费软件是一种免费分发、免费使用的弱保护软件。
免费软件的分发途径与共享软件相类。
B、免费软件的保护规定
⑴ "饮水思源"准则
用户的任何源于免费软件的开发应用也必须作为免费软件。
⑵ 禁止牟利分发
非版权人不得通过复制、分发免费软件进行牟利。
4) 公有领域软件
A、公有领域软件
公有领域软件又称自由软件,是一种被版权所有者明确放弃作品财产权的、可以被任何人自由使用的软件。
⑴ 允许通过复制、分发自由软件牟取经济利益
⑵ 对自由软件的二次开发成果的产权归二次开发者所有
⑶ 基于自由软件而进行的应用开发,开发者拥有应用成果的所有权
B、特别规定
⑴ 一般认为,原始自由软件的版权所有者并未放弃着作人身权。
⑵ 凡符合下列各项之一者,除开发者身份权以外,软件的各项权利在保护期满之前进入公有领域:
八、软件着作权的保护期
软件着作权的保护期为二十五年,截止于软件首次发表后第二十五年的十二月三十一日。保护期满前,软件着作权人可以向软件登记管理机构申请续展二十五年,但保护期最长不超过五十年。软件开发者的开发者身份权的保护期不受限制。
九、软件着作权人
软件着作权人:对软件享有着作权的单位和公民。
一般情况下,软件着作权归软件开发者所有。软件开发者通常是指进行实际的组织、开发工作,提供工作条件以完成软件开发,并对软件承担责任的法人或者非法人单位;也可以是依靠自己具有的条件完成软件开发,并对软件承担责任的公民。
1、合作开发:开发者共同享有(合同、协议的除外)
(1)可分割:单独享有权利;行使时不得侵害整体着作权;
(2)不可分割:开发者协商一致行使权利。
2、委托开发:双方合同约定,没有限定合同的,权利归开发者(受委托者)所有;上级部门或政府下达的任务,按同样情况处理。
软件职务作品的着作权属于单位。
十、软件着作权的使用许可
1、使用许可
由于知识产权保护的对象是一种无形财产,因此可以同时为多数人占有。在法律上"一物一权"的原则,在知识产权领域体现使用许可。
所谓软件许可,是指软件权利人与软件使用人之间通过订立协议确定双方的权利与义务的协议。依照这种协议,使用人不享有所有权,但可以在协议约定的时间、地点,按照约定的方式使用软件产品。
软件使用许可不同于软件权利转让,不发生着作权的转移或者着作权人的变更。
2、使用许可的种类
按照被许可使用所授予的使用权和排他性强弱的不同,可以分为三种:
(1)独占使用许可:权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同的规定的方式、条件、时间确定独占性,权利人不得将软件使用权授予第三方,权利人自己也不能使用该软件;
(2)排他使用许可:权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同的规定的方式、条件、时间确定独占性,权利人不得将软件使用权授予第三方,权利人自己可以使用该软件;
(3)普通使用许可:权利人通过书面合同授权,被授权方可以根据合同的规定的方式、条件、时间确定独占性,权利人可以将软件使用权授予第三方,权利人自己也可以使用该软件。
D. 从某资源网页上下载的网页源代码和模板能直接用吗算侵权吗
网页源代码是有计算机程序着作权的,算侵权
E. 源码网站上提供的免费下载的源码拿来直接做网站算不算侵权
理论上算侵权!如果有人告你侵权!就算侵权!没人告你就不算!如果你用被人的代码做网站!在网站出名之前是没人告你的!但是一旦你的网站出了名!就会有人告你侵权了!
F. 购买网站框架源代码算侵权吗
如果购买的是源代码,肯定不算侵权,因为你付给对方对应的服务费。
但如果不是源代码,那肯定是会产生侵权问题的。
G. 免费版源码用于商业用途是否侵权
源代码是计算机可以识别的语言,是计算机软件的里的一项,但源代码侵权怎么界定,源代码侵权属于知识产权诉讼哪一种。在实践中源代码侵权的界定需要非常高的技术专业性,需要技术人员辅助界定。
一、 源代码侵权怎么界定。
源代码侵权的认定,需要首先解决判断标准和判断方法的问题。实质性相同是此类案件判断侵权的重要标准和通行的做法,但是实质性相同同样需要解决判断临界点问题,即如果达到某种标准则构成侵权,否则不能构成侵权,北京市海淀区人民法院曾经利用鉴定机构报告认定的20%相同的比例认定侵权,实践中这一界限是模糊不清的,需要法官依据具体的情况作出判断。实践中,鉴定机构对于送检的两套源代码的对比,大多是通过检测软件来完成的,检测软件运行的原理是首先不考虑程序的内部结构的情况下,选取特定的代码长度为度量单位并对所有的度量单位进行索引排序,索引后判断两组代码相同的比例。
二、 源代码侵权属于知识产权诉讼内的着作权诉讼案件。
源代码侵权属于知识产权诉讼内的着作权诉讼案件,因为,根据《中华人民共和国着作权法》第三条计算机软件属于着作《着作权法》内保护的“作品”而源代码属于计算机软件制作的基础,所以,毫无疑问源代码侵权属于着作权侵权行为。
【法律依据】
《中华人民共和国着作权法》第三条 本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(一)文字作品、(二)口述作品、(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品、(四)美术、建筑作品、(五)摄影作品、(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品、(八)计算机软件、(九)法律、行政法规规定的其他作品。
第十二条 改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,其着作权由改编、翻译、注释、整理人享有,但行使着作权时不得侵犯原作品的着作权。